Дмитрий

Дмитрий Андреевич

Образование: высшее юридическое. В 2014 году окончил Владимирский юридический институт ФСИН России, специальность «Юриспруденция». Занимается консультацией физических лиц по наследственным делам, трудовым спорам, земельному праву.

Все публикации на сайте

Наследственный договор

Наследственный договор – новая форма передачи наследства

С лета 2019 года отечественное законодательство о наследовании претерпевает ряд изменений, расширяющих возможности наследодателя. Вводятся такие понятия, как наследственный договор (НД) и совместное завещание супругов. Наследственный договор (статья 1140.1 ГК РФ) вступил в силу с 1 июня 2019 года. Теперь все дееспособные граждане вправе заключать подобные сделки с лицами, указанными в тексте нормы.

Такой документ позволяет наследодателю получить от другой стороны соглашения выполнения в свою пользу определённых обязательств в обмен на будущую передачу имущества в рамках наследования. Это существенно расширяет правовые возможности сторон указанных наследственных отношений и позволяет им самостоятельно определить ряд моментов, связанных с процессом передачи наследственной массы.

Понятие наследственного договора

Понятие наследственного договораПонятие НД даётся в пункте 1 статьи 1140.1 ГК РФ. Так, законодатель понимает под ним сделку, заключаемую между наследодателем и любым лицом, которое может быть призвано к наследованию на основании статьи 1116 ГК РФ, Эта норма определяет наследников, а также порядок передачи им некоторых прав. Указанные действия по принятию имущества, обозначенного договором, могут быть произведены только после смерти наследодателя.

Законодатель позволяет определить в таком договоре душеприказчика, а также возложить на участников сделки обязательства, при выполнении которых они смогут рассчитывать на получение имущества.

Данный институт давно применяется в ряде западных стран. При этом в России он представлен впервые и ему ещё только предстоит сформироваться должным образом.

Правовое регулирование

Впервые понятие НД вводится Федеральным законом № 217 от 19.07.2018 года. Данный правовой акт дополняет Гражданский кодекс и вводит в действие статью 1140.1 ГК РФ.

В остальном применяются общие нормы о наследовании. Так, например, в статье 1116 ГК РФ устанавливается перечень лиц, которые могут призываться к наследованию, в статье 1117 ГК РФ речь идёт о запрете наследования недостойными наследниками и так далее.

Скачать для просмотра и печати:

Статья 1140.1 ГК РФ. Наследственный договор

Последствия заключения

Наследственный договор подразумевает, что у наследника, который заключит такую сделку с наследодателем, возникают обязательства, которые он должен исполнить. Чаще всего они выражаются в выполнении следующих действий:

  • денежные выплаты в пользу наследодателя;
  • выполнение определённых действий при жизни наследодателя;
  • выполнение действия после смерти наследодателя.

При неисполнении прописанных договором обязательств, наследник не получит имущество, указанное в документе.

Действия, которые указываются в НД, не должны противоречить действующему законодательству. В противном случае сделка может быть признана недействительной.

Ряд обязательств по сделке возникает только после смерти наследодателя. В таком случае указанные в соглашении лица могут требовать исполнения обязательств от стороны договора.

Порядок заключения

Пункт 7 статьи 1140.1 ГК РФ определяет порядок заключения НД. Он подписывается всеми участниками, после чего удостоверяется нотариусом.

Если какая-то сторона уклоняется от удостоверения сделки нотариусом, но исполняет её условия (или условия исполняются иным участником), сделка всё равно не может быть признана заключенной. Это говорит об обязательном заверении договора указанным способом.

Важная особенность – видеофиксация процедуры заверения нотариусом. Она производится в обязательном порядке, если одна из сторон не заявит письменного возражения.

Отмена и изменение условий НД

Предусматривается как добровольный порядок расторжения или изменения условий сделки, так и принудительный (судебный). По соглашению сторон это возможно когда:

  • указанные действия осуществляются при жизни сторон (пункт 9 статьи 1140.1 ГК РФ);
  • стороны согласны на изменение или расторжение добровольно.

Также любая из сторон или иное заинтересованное лицо, если его интересы нарушаются таким документом, вправе обратиться в суд с требованием о признании его недействительным. При жизни сторон, они могут обратиться с иском о расторжении сделки.

Наследодатель может написать отказ от договора в любой момент, но обязан уведомить об этом всех участников (пункт 10 статьи 1140.1 ГК РФ). Уведомление об отказе заверяется нотариусом и направляется участникам в трёхдневный срок.

В случае отказа, наследодатель возмещает сторонам убытки, которые возникли у них в связи с исполнением обязательств.

Иные участники договора также могут осуществить отказ в установленном порядке, то есть через нотариуса.

Пункт 11 статьи 1140.1 ГК РФ также указывает на возможность оспорить НД при жизни наследодателя по иску любой стороны, а после его смерти – по иску любого лица, права которого нарушаются договором.

Преимущества и недостатки

Преимущества и недостатки договораНД существенно расширяет возможности сторон наследования. Такая сделка даёт возможность не только наследодателю обязать наследников выполнить прописанные условиями действия, но и гарантировано получить обязанной стороне либо полностью всю наследственную массу, также указанную в соглашении, либо ее часть. Однако процедура ещё не совершенна и имеет свои недостатки.

Минусы связаны, в первую очередь, с тем, что по сути, собственник имущества может просто отказаться от своих обязанностей, возместив убытки другой стороне, что ставит наследника в уязвимое положение.

Также вызывает сомнения пункт 12 статьи 1140.1 ГК РФ. В нём указывается на возможность наследодателя распоряжаться своим имуществом без ограничений, даже если такие действия приведут к лишению наследника, указанного в НД, прав.

Однако у сторон остаётся возможность требовать возмещения убытков, связанных с неисполнением или отказом от договора. Это требует дополнительных усилий и действий, но всё же остаётся реальным способом защиты своих прав.

Подведем итоги

Наследственный договор предусматривает возможность для наследодателя прописать в нем как обязанности наследников, так и определить их круг (ст. ст. 1116, 1140.1 ГК России). В свою очередь выбранные наследники имеют право на получение указанного в соглашении имущества, принадлежащего наследодателю. Однако правовое положение сторон на сегодня пока несколько уязвимо, так как этот институт ещё не доведён до совершенства и требует развития.

Подробнее
Совместное завещание супругов

Что такое совместное завещание супругов и зачем его составлять

Совместное завещание супругов в России по своему правовому содержанию не отличается от обычного распоряжения. Однако, несмотря на схожесть, отличия у этих документов есть, хотя и небольшие.

Такой вид завещания предоставляет супругам возможность совместно распорядиться своим имуществом на случай смерти. Они вправе определять, кому и в каком количестве отойдёт их совместная собственность, и то, что принадлежало наследодателям на правах личной собственности.

Такой правовой механизм дает возможность супругам-наследодателям сообща определять судьбу совместного имущества и делать это одним документом.

Понятие совместного завещания супругов

Понятие совместного завещания супруговЗавещание — это волеизъявление лица касательно судьбы его имущества после смерти. При отсутствии такого распоряжения распределение наследственной массы будет осуществляться по принципам очерёдности, установленной в ГК РФ.

Документом может быть установлено в качестве наследника любое лицо (кроме тех, что не могут наследовать в соответствии с действующим законодательством), а также перечень имущества и кому именно оно переходит. В том числе может быть определена и доля каждого из наследников.

Совместное завещание (СЗ) представляет собой документ, который содержит волю сразу двух граждан (супругов), касательно судьбы как совместной собственности, так и индивидуальной, в случае их смерти. Такое распоряжение может быть составлено и заверено только когда оно подписано официально зарегистрированными в браке супругами.

По сути, СЗ – это возможность передать имущество супругов так, как они оба считают нужным, не составляя при этом двух отдельных распоряжений. Об этом говорит часть 4 статьи 1118 ГК РФ в новой редакции, изменение которой уже вступило в силу.

По мнению законодателя возможность составления такого документа поможет решить некоторые правовые проблемы. В первую очередь это касается перераспределения прав на объекты. Так, ранее, до введения этого правового механизма, каждый супруг составлял отдельное завещание, которым он мог передать право собственности на долю в общем праве.

Что такое совместные завещания супругов и зачем их составлятьЕсли супруги указывали в распоряжениях разных наследников, это приводило к разделению объектов, входящих в наследственную массу на части, так как появлялось сразу несколько претендентов. В итоге, процесс фактической регистрации прав на имущество (если речь шла о недвижимости или авто) усложнялся, а иногда и приходилось решать вопрос в суде.

И, конечно, часто отдельные завещания становились предметом разногласий касаемо конкретных долей каждого из супругов в имуществе. Например, наследник одного считал, что второй супруг не имел право на распоряжение определённым объектом и наоборот. Также, один наследник может считать, что ему причитается конкретная часть наследства, а другой может не согласиться с таким положением дел.

Когда возможно

Совместное завещание может быть составлено в любой момент, начиная с 1 июня 2019 года. Именно с этого дня действуют изменения, внесенные в текст Гражданского кодекса РФ.

К завещанию, составляемому супругами сообща, применяются общие правила, устанавливаемые к единоличному распоряжению (пункт 4 статьи 1118 ГК РФ). К ним относят требования о том, что:

  • граждане должны быть дееспособны в полной мере (пункт 2 статьи 1118 ГК РФ);
  • волеизъявление должно быть составлено супругами лично, участие представителя не допускается (пункт 3 статьи 1118 ГК РФ);
  • лица должны состоять в зарегистрированном браке (пункт 4 статьи 1118 ГК РФ).

Волеизъявление должно быть одновременным и добровольным. Один супруг не может принуждать другого к составлению завещания.

Какое имущество передается

Правилами п. 4 статьи 1118 ГК РФ установлено, что супруги могут определить последствия и правила распределения своего имущества после смерти каждого из них, изложив это в совместном распоряжении. При этом они вправе передать:

  • имущество, которое является совместно нажитым, например, недвижимость, купленную в браке, автомобиль, пусть он и будет оформлен на мужа или жену в отдельности и так далее;
  • объекты, принадлежащие в отдельности одному из супругов.

Они могут завещать любые объекты, будь то движимое, недвижимое имущество, денежные средства, ценные бумаги и так далее. Закон не запрещает им указать, что конкретным наследникам передаётся вся собственность, как совместная, так и единоличная, принадлежащая каждому из супругов.

Распределение долей

В статье 1118 ГК РФ прямо указано, что супруги могут самостоятельно решить, как именно будут определяться доли среди обозначенных наследников. Это значит, что они могут решить, какое именно имущество кому отойдёт. Например, собственность жены переходит одному лицу, часть собственности мужа – ему же, а вот совместное имущество и оставшаяся часть супруга – другому.

Вариации могут быть совершенно любыми. Закон не запрещает передачу прав на объекты только одному наследнику или сразу нескольким. Фактически, действует общее правило, применимое к единоличным завещаниям.

Завещатели также имеют право лишить наследства любое лицо, при этом указание на причину лишения не требуется. Разрешается включение в текст условие о завещательном распоряжении.

Обязательно должно быть учтено требование об обязательной доле в наследстве. Если данный момент не будет указан в тексте, обязательная доля всё равно будет выделена. Лица, признанные недостойными наследниками, лишаются своих прав, несмотря на распоряжение умерших.

Сравнение с обычным завещанием

Сравнение с обычным завещаниемПо общему правилу, установленному в пункте 4 статьи 1118 ГК РФ, к совместному распоряжению супругов применяются те же правила, что и к единоличному завещанию, если обратное прямо не предусмотрено действующим законодательством. Однако некоторые отличия от единоличного завещания всё же имеются:

  • составляется супругами одновременно, а не каждым супругом в отдельности. Совместное завещание – это всегда общий документ;
  • общий документ может быть составлен только супругами, состоящими в зарегистрированном браке, тогда как единоличное завещание составляется кем угодно, независимо от воли других лиц;
  • совместное завещание может распределять общую собственность, передавать её как единое целое, тогда как в рамках индивидуального можно передать лишь принадлежащую завещателю долю.

Совместное завещание может содержать как общие распоряжения, так и индивидуальные.

Например, супруги вместе указывают на судьбу принадлежащих им отдельно объектов, но также каждый из них вправе распоряжаться индивидуальной собственностью, определяя судьбу имущества в этом же тексте завещания.

Как и когда начинает действовать

Как и когда начинает действоватьДанный институт введён в России недавно. Закон, устанавливающий возможность составления совместного завещания супругов, вступил в силу с 1 июня 2019 года. До этого такой возможности не было.

Изменения введены Федеральным Законом № 217 от 19.07.2018 года. Данный акт вводит нововведения в статью 1118 ГК РФ, в которую добавляется информация о возможности составления общих распоряжений, а также их некоторые особенности. Также вводятся дополнения к статьям 1124, 1125, 1126, 1129, 1131 ГК РФ, в которые добавляются пункты о совместных завещаниях.

Изменение СЗ

Изменить совместное завещание можно только обоими супругами. Это связано с тем, что при его составлении, волеизъявление считается общим, поэтому не допускается его изменение по заявлению отдельного лица.

В целом, изменение проводится по общим правилам, установленным в статье 1130 ГК РФ. Согласие наследников для этого не требуется, так же как и объяснение причин для изменения (пункт 1 статьи 1130 ГК РФ).

Изменение требует совместного распоряжения супругов. Сделать это можно, обратившись к нотариусу. Муж и жена указывают, что именно должно быть изменено или просто составляют текст нового документа, который отменяет предыдущие редакции.

Прекращение СЗ

Прекращение совместного завещания производится по различным причинам:

  1. Стороны написали новое завещание. Действие старого отменяется, после этого действительным считается новое, если оно не противоречит законодательству или не отменяется впоследствии судебным решением.
  2. Одна из сторон написала новое отдельное завещание. Не имеет значения, что по этому поводу думает второй супруг. Это указано в пункте 4 статьи 1118 ГК РФ. В таком случае нотариус, удостоверяющий новое завещание, обязан направить второму супругу соответствующее уведомление, содержащее информацию об отмене ранее составленного распоряжения.
  3. Муж или жена распорядились об отмене завещания. Достаточно будет волеизъявления одного лица, чтобы полностью отменить документ. Второй супруг должен получить от нотариуса уведомление об этом.
  4. Брак расторгается. Развод также является причиной отмены (прекращения) общего завещания, так как после этого прекращается режим совместной собственности.
  5. Брак признаётся недействительным. Неважно, когда это производится – при жизни или после смерти одного из супругов. В любом случае завещание отменяется, так как имущество больше не считается общим.

Если воля мужа или жены касаемо нарушения формы или содержания завещания не соответствует требованию правовых норм, к такому документу применяются правила об оспоримых или ничтожных сделках.

Со смертью одного из супругов совместное завещание не прекращается. Имущество распределяется в соответствии с волей завещателей, например, может быть установлено, что какое-то имущество переходит наследникам только после смерти обоих супругов, а другое – со смертью только мужа или только жены.

Плюсы и минусы

Введение нового института имеет как свои положительные моменты, так и отрицательные. Так, к плюсам можно отнести:

  • возможность супругов получить право распорядиться общим имуществом, которое они не могут разделить в отдельности;
  • возможность сохранить целостность некоторых объектов, лишить необходимости выдела долей;
  • право сторон договориться и установить свой порядок распределения как общего имущества, так и имущества каждого из супругов.

Применяется общий порядок оформления, который представляется достаточно удобным и простым. Однако есть и некоторые недостатки института, на которые стоит обратить внимание:

  • завещание может быть отменено по заявлению одного из супругов. С одной стороны, такой подход представляется правильным, так как стороны не зависят от воли второго супруга при необходимости изменения или отмены их совместного распоряжения. С другой стороны, процедура осложняется и требует дополнительных действий по составлению повторно единоличного распоряжения;
  • СЗ не отрегулировано достаточно подробно. Институт только начинает формироваться в России, что может повлечь за собой некоторые противоречия, по крайней мере до тех пор, пока не будет сформирована практика правоприменения.

В целом, введение данного механизма имеет больше положительных моментов, чем отрицательных. Основной недостаток связан лишь с отсутствием правоприменительной практики, но это решается со временем. В целом, СЗ позволит супругам определить свою общую волю касательно их совместного имущества.

Порядок оформления

В статье 1118, пункте 4 указано, что по отношению к СЗ применяются общие нормы, присущие единоличному распоряжению. Соответственно, применяется общий порядок оформления:

  1. Супруги определяют необходимость составления документа.
  2. Муж и жена определяют имущество, которое подлежит передаче и выбирают наследников.
  3. Завещатели обращаются к нотариусу со своим текстом документа, либо заявляют о необходимости его составления.
  4. Текст составляется и проверяется нотариусом, стороны оплачивают пошлину и услуги специалиста.
  5. Нотариус подписывает распоряжение, заверяет его, вносит информацию в базу и передаёт экземпляр супругам.

Основное отличие от единоличного документа заключается в том, что СЗ отражает совместную волю, соответственно, стороны не должны иметь противоречий относительно судьбы передаваемой собственности.

Совместный документ может иметь закрытый характер, в таком случае применяются нормы статьи 1126 ГК РФ – документ подписывается двумя свидетелями и хранится в запечатанном виде. Допускается и составление СЗ в экстренных ситуациях, например, в условиях, угрожающих их жизни и здоровью. После прекращения таких обстоятельств, супруги должны написать новое распоряжение, заверив его у нотариуса.

Совместное завещание супругов – это новое веяние в законодательстве РФ. Оно предусматривает возможность составления общего распоряжения супругами, касательно судьбы принадлежащих им объектов, а также личной собственности каждого из них. Документ составляется по общим правилам, распространяющимся на институт завещаний в целом, с учётом некоторых особенностей.

Подробнее
Как оспорить отказ от наследства

Можно ли оспорить отказ от наследства

Законом установлено, что принятие наследства осуществляется в рамках шестимесячного периода времени со дня открытия дела. В этот временной отрезок претендент на имущество может не только принять его, но и совершить отказ. Решение письменно подается нотариусу и оспорить отказ от наследства практически невозможно. Но есть и исключения, они прямо предусмотрены законом.

Последствия отказа от наследства

Последствия отказа от наследстваПоданный письменно отказ – означает, что наследник, который ранее имел возможность получить имущество на основании закона или завещания, добровольно заявляет о своём нежелании участвовать в распределении наследственной массы.

Возможность отказаться от наследства прямо предусмотрена Гражданским кодексом РФ, а именно в статье 1157. При этом предполагается, что отказ может быть осуществлён в пользу других наследников (статья 1158 ГК РФ) или без указания таких лиц.

Не допускается отказ от части наследства. Наследник либо не получает свою часть наследственной массы вовсе, либо получает её полностью.

Такая процедура реализуется по следующим правилам:

  • заявление должно быть подано по месту открытия дела в срок, предусмотренный для принятия наследства, то есть в течение шести месяцев;
  • заявление подаётся лично, по почте (тогда подпись должна быть засвидетельствована другим нотариусом) или по доверенности, если такое полномочие прямо указано в ней.

Указания, в какой срок и как именно осуществляется отказ содержатся в нормах ГК РФ, в частности в статье 1158-1159.

Основное последствие – претендент теряет своё право на получение имущества, или имущественных прав, ранее включенных в наследственную массу. Его право переходит к тому, в пользу кого он отказался или, если он отказался без указания претендента, распределяется между иными наследниками соответствующей очереди в равных долях.

Как можно оспорить отказ от наследства

По общему правилу, заявление носит окончательный характер. Лицо должно чётко осознавать последствия своего выбора, его права и обязанности разъясняются при этом нотариусом.

На практике имеется возможность оспорить своё заявление в суде лишь в некоторых случаях:

  • если заявление подано лицом, признанным недееспособным или ограниченно дееспособным. Такой вывод можно сделать из содержания статьи 171 ГК РФ;
  • если заявление подавалось в результате обмана, злоупотребления доверием или заблуждения (статья 178 ГК РФ);
  • если совершён под давлением со стороны иных лиц, например, под угрозой физической расправы (статья 179 ГК РФ).

Процедура оспаривания реализуется только через суд, соответственно, заявитель (или его представитель) должен сам доказать обстоятельства, на которые ссылается.

Скачать для просмотра и печати: Гражданский кодекс РФ (часть 1) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ

Применимые доказательства

Доказать свою позицию будет достаточно трудно. Суд никогда не вынесет решение, основываясь только на устных доводах, потребуются весомые доказательства позиции истца. К ним относят:

  • показания свидетелей, подтверждающие позицию заявителя;
  • медицинские документы, указывающие, что в момент написания отказа гражданин не отдавал отчёта своим действиям;
  • заключение экспертизы, указывающее на неспособность лица отдавать отчёт своим действиям;
  • приговор суда о привлечении к ответственности лица, которое принуждало заявителя написать отказ;
  • иные доказательства, которые могут подтвердить позицию истца.

На практике доказать позицию будет достаточно трудно, так как не всегда удаётся собрать нужные документы или убедить суд в собственной правоте как-то иначе.

Срок подачи заявления

Отказ от наследства можно признать односторонней сделкой. Поэтому при определении срока исковой давности применяются нормы по признанию сделок оспоримыми.

Так, статья 181 ГК РФ определяет сроки исковой давности по недействительным сделкам. В пункте 2 этой нормы указано, что срок давности по признанию сделки недействительной составляет один календарный год.

ГК РФ Статья 181

Срок давности начинает исчисляться с того момента, как причины, по которым отказ был осуществлён, прекращают действовать на заявителя.

На что обратить внимание

В первую очередь, нужно отметить, что оспаривание отказа от наследства производится только в рамках судебного разбирательства. В качестве ответчика указывается иной наследник, который в результате отказа получил права на имущество (ответчиков может быть несколько).

Нотариус, принявший отказ, вызывается в заседание в качестве третьего лица. В судебном процессе должно быть выяснено, насколько точно он разъяснил последствия отказа для заявителя, оформил ли дело в соответствии с действующим законодательством.

Подведем итоги

Отказ от наследства, по общему правилу, носит необратимый характер. Заявитель не сможет более претендовать на получение наследственной массы и полностью выбывает из очереди наследования. Оспорить своё заявление он сможет только тогда, когда написал его под действием обмана, угроз, шантажа, будучи недееспособным и так далее. Законные представители также смогут отменить отказ лица, если на момент подачи заявления оно было не способно отдавать отчёт своим действиям. В целом, отменить отказ можно, но для этого суд должен получить от заявителя весомые доказательства своего решения и его соответствия нормам законодательства РФ.

Подробнее
Никто не вступил в наследство

Если никто не вступает в наследство, кому отходит имущество

Порядок вступления в наследство чётко определён законодательством. Если наследники по завещанию или по закону претендуют на имущество наследодателя, то должны подать об этом заявление в установленный срок, после чего получают документ и переходят к непосредственному оформлению прав. Но если никто не вступил в наследство, собственность умершего фактически становится невостребованной. Законодатель предусмотрел и такую ситуацию, введя понятие выморочного имущества.

Общие моменты наследования

Общие моменты наследованияВся собственность, нажитая при жизни человека, будет составлять наследственную массу. К ней причисляются не только право собственности, но и некоторые имущественные права, а также ряд обязательств, кроме тех, что неразрывно связанны с личностью. Общие моменты наследования изложены в главе 61 Гражданского кодекса РФ.

Наследование осуществляется на двух основаниях:

  1. по закону, то есть в порядке установленной очерёдности (глава 63 ГК РФ);
  2. по завещанию, то есть на основании написанного и заверенного должным образом распоряжения (глава 62 ГК РФ).

Однако на практике встречаются ситуации, когда наследники либо отсутствуют вовсе, либо имеющиеся не желают вступать в права наследования. В такой ситуации важно определить, кому переходит собственность, какова дальнейшая судьба прав на наследство и обязанностей, оставшихся после умершего?

Закон чётко определяет срок, в течение которого претенденты на наследство могут заявить о своих правах. Он составляет полгода с того момента, как дело было открыто. Датой открытия считается день, следующий за днём смерти гражданина, либо признания его умершим.

Подобная ситуация исключается, если наследники не оформили процедуру у нотариуса, но фактически наследство приняли. Суть в том, что фактическое принятие наследства – один из вариантов, прямо предусмотренных в законе (пункт 2 статьи 1153 ГК РФ).

Последствия пропуска вступления в наследство

Закон чётко установил срок для принятия наследства (статья 1154 ГК РФ), который составляет шесть месяцев с даты его открытия. При этом не важно, каким способом оно принималось – путём фактических действий или документально, через нотариуса.

ГК РФ Статья 1154

Последствие пропуска очевидно – наследники лишаются своих прав на получение имущества. В такой ситуации важно понять, что делать для решения возникшей проблемы и что будет с собственностью.

Восстановление срока

Один из вариантов для наследника – восстановить срок принятия. Сделать это можно в судебном порядке, если имеются основания, например, длительное заболевание, командировка или иные обстоятельства, при которых лицо не могло подать нотариусу заявление о вступлении в права. Второй вариант – договориться с другими наследниками, если они есть, чтобы они признали право на наследство лица, пропустившего срок.

В противном случае имущество может перейти в категорию выморочного, то есть перейдёт в собственность государства или муниципального образования.

Признание имущества выморочным и порядок его принятия

Правовые последствия в случае, когда наследство по прошествии полугодовалого срока никто не принял, устанавливают нормы ГК РФ – имущество признается выморочным. В соответствии с правилами ст. 1151 ГК РФ основаниями для этого считаются:

  • отсутствие наследников;
  • лишение наследников своих прав (признание их недостойными);
  • ни один из претендентов не заявил о своих правах в законном порядке или не выполнил действий, направленных на принятие собственности по факту;
  • все претенденты отказались от своих прав и не указали, в пользу кого отказываются.

Получается, что такая ситуация возникает всегда, когда наследники фактически отсутствуют и никто не может быть признан претендентом на получение наследственной массы.

Наследство, которое признаётся выморочным, передаётся (в соответствии с пунктом 2 статьи 1151 ГК РФ):

  • в собственность муниципального образования, если является недвижимостью;
  • в собственность субъекта – города федерального значения, если является недвижимостью и расположено на территории такого образования;
  • в собственность РФ – всё остальное.

Признание имущества выморочным и порядок его принятияОтдельного правового акта, который регулировал бы порядок передачи выморочного имущества в собственность соответствующего органа государственной или муниципальной власти, нет. Однако на практике процедура реализуется в соответствии с общими принципами наследования.

Есть и некоторые особенности:

  • РФ или муниципальное образование не вправе отказаться от принятия наследства (пункт 1 статьи 1157 ГК РФ);
  • для приобретения имущества не требуется принятие наследства (пункт 1 статьи 1152 ГК РФ).

Первый шаг – получение собственником свидетельства от нотариуса. Данный момент регулируется сразу несколькими актами, такими как ГК в статье 1162, Положением о Федеральном Агентстве по управлению государственным имуществом в пункте 5.35, Постановлением Пленума ВС №9 от 9.05.2012 в пункте 5.

От лица государства выступает Росимущество, а от лица муниципалитета – наделённый такими полномочиями орган.

Порядок возврата выморочного имущества

Наследство, которое было признано выморочным и перешло в собственность соответствующего органа, может быть возвращено наследником по закону или завещанию, но только в судебном порядке. Претенденту рекомендуется:

  1. Проанализировать ситуацию, найти причину, по которой срок был пропущен, подготовить соответствующие доказательства.
  2. Составить исковое заявление. Иск может содержать разные требования, например, восстановление срока, признание выданных ранее документов недействительными, требование о возмещении, если собственность была реализована. Ответчиком будет выступать орган, который принял собственность наследодателя.
  3. Подготовить список приложений, то есть документов, которые позволят доказать позицию истца, например, медицинские выписки, из ЗАГСа, завещания и так далее. Также нужно подготовить все документы, относящиеся к делу, например, ходатайства о вызове свидетелей, доверенности и так далее.
  4. Подать иск в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика. Если наследовалась недвижимость, то дело может быть рассмотрено судом по месту её нахождения.
  5. Принять участие в судебном процессе, затем дождаться вступления в силу решения суда и получить его.

Завершающий этап – переоформление имущества в собственность. При этом стоит руководствоваться общими правовыми принципами, которые регулируют этот вопрос.

Обратиться также стоит в налоговый орган, который осуществляет учёт имущества. В ФНС нужно будет предоставить заявление о возврате имущества по специальной форме и копию судебного акта.

Если объекты не были реализованы, они будут возвращены законному собственнику в срок, не превышающий 10 суток. В противном случае у органа, которому оно изначально было передано, будет запрошена информация о цене, которая будет перечислена заявителю. Возврат средств также должен быть произведён в срок 10 дней с даты получения ответа налоговой.

Возврат недвижимости осуществляется через Росреестр. Процедура точно такая же, как в случае обращения в налоговую.

Подведем итоги

Ситуации, когда никто из претендентов не вступает в наследство или не имеет данного права, встречаются редко. Однако это возможно, и законодатель предусмотрел, что в таком случае наследственная масса признаётся выморочным имуществом и передаётся государству или муниципалитету. Имущество может быть возвращено во владение законных наследников, если они докажут, что не вступили в права вовремя по независящим от них причинам. Доказывать свою позицию придётся через суд.

Подробнее
Раздел имущества при банкротстве

Раздел имущества супругов при банкротстве

С вступлением в силу Федерального закона № 127-ФЗ от 26 октября 2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)» на территории РФ большое количество граждан смогли закончить многолетние споры по невыплаченным обязательствам. Несмотря на обширное применение норм данного нормативного акта, с банкротством физических лиц возникает большое количество трудностей, так как для многих не понятно, как осуществлять раздел имущества при банкротстве одного из супругов, несет ли второй супруг ответственность по долгам супруга-банкрота и так далее.


В соответствии с семейным законодательством супруги обязаны морально и материально поддерживать друг друга, поэтому правоотношения между кредитором и супругом-должником отражаются на всей семье, в том числе в случае признания гражданина несостоятельным.

Имущество супругов при банкротстве одного из них

Имущество супругов при банкротстве одного из нихСемейным законодательством устанавливаются несколько вариантов установления режима собственности супругов, в соответствии с которыми могут применяться различные нормы права, в том числе в случае взыскания каких-либо задолженностей с одного из них.

На сегодняшний день законодательством устанавливаются следующие режимы имущества супругов:

  1. Законный режим имущества – общее имущество супругов без выделения доли каждого из них. Такой вариант установления права собственности на имущество наиболее болезненный при признании одного из супругов банкротом, так как совместно нажитое имущество будет реализовано в счет погашения задолженностей. В этом правиле есть оговорка о том, что реализация проводится только в отношении ½ части всего имущества, включая делимое и неделимое. Супругу выделяется его доля в полном объеме, но могут возникнуть трудности с отстаиванием права на какую-либо отдельную собственность.
  2. Договорной режим – раздельное имущество супругов. Такой режим собственности устанавливается соответствующим соглашением между супругами, при этом каждый из них владеет определенной долей приобретенного в браке имущества. Заключение договора о раздельной собственности может существенно облегчить ситуацию с банкротством физического лица, так как под реализацию попадет только имущество супруга-должника, второй супруг останется при своем в любом случае.

Заключение договора о раздельной собственности перед непосредственным банкротством физического лица не допускается, кредитор в обязательном порядке оспорит данное соглашение и в абсолютном большинстве случаев суд встанет на сторону займодавца.

На основании этих режимов выделяется несколько видов собственности, к которым относится общее имущество супругов и личная собственность каждого из них.

К личному имуществу супругов относится не только собственность, приобретенная в период брака при наличии брачного договора, но и все имущество, приобретенное до заключения брака и имущество отчужденное одному из супругов в качестве подарка или наследства.

В соответствии со ст. 45 СК РФ устанавливается, что в случае банкротства одного из супругов второй не обязан отвечать за обязательства первого супруга, если иное не установлено по договору поручительства.

СК РФ Статья 45

При этом на практике дела обстоят существенно иначе: банкротство физических лиц законодательно предусматривает реализацию всего имущества должника для погашения задолженностей перед кредиторами и на такие действия не требуется согласие его супруга, если он является полноправным собственником всего имущества наравне с супругом-должником.

При этом запрещается реализация половины имущества супругов, так как по закону она принадлежит второму. Однако в таком случае кредитор решает какое имущество подлежит реализации, особенно это важно для неделимого имущества, например, недвижимости. Даже ипотечная квартира будет продана в счет погашения обязательств супруга-должника с выделением половины доли первому супругу, после продажи жилья и ответу по обязательствам. Раздел имущества при банкротстве одного из супругов осуществляется практически так же, как и при разводе.

Скачать для просмотра и печати: Федеральный закон № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)»

Банкротство обоих супругов

Банкротство обоих супруговБывают ситуации, когда оба супруга признаются несостоятельными. Обычно такие случаи бывают при оформлении кредита, где оба супруга выступают созаемщиками или один из них является поручителем другого по кредиту.

Сложностей при оформлении банкротства физических лиц при наличии брачных отношений больше не становится, несмотря на то что в федеральном законодательстве не прописана процедура для таких обстоятельств. Правила оформления действуют такие же, однако с некоторыми оговорками.

У процедуры банкротства обоих супругов при их несостоятельности имеются преимущества, так как существенно уменьшаются расходы на весь процесс:

  1. Государственная пошлина при оформлении несостоятельности супругов составит 300 рублей, в то время как при банкротстве лишь одного из супругов – 600.
  2. Стоимость услуг финансового управляющего, который занимается подготовкой имущества должника к реализации и проводит финансовый мониторинг счетов банкрота будет 25 000 рублей для всей процедуры, а в случае признания банкротом лишь одного из них каждый из супругов должен уплатить по 25 000 рублей за услуги финансового управляющего, что в совокупности составит 50 000.
  3. Банкротство обоих супругов позволяет избежать или минимизировать риски, связанные со спорами по разделу имущества. В частности, при оформлении несостоятельности лишь одного из супругов должна пройти процедура раздела имущества для выделения доли второму. Между вторым супругом и кредитором могут идти споры по поводу того или иного имущества, так как очередность погашения долгов и ответу по обязательствам перед супругом законодательством не устанавливается.

Судебная практика по делам о банкротстве обоих супругов малочисленна, так как законодательством не определены обстоятельства и процедура семейного банкротства, что существенно усложняет процедуру. Суд может инициировать банкротство супругов в общее производство только по ходатайству сторон или по собственной инициативе, позиция кредитора по этому вопросу вообще не учитывается.

Подробнее
Как провести электричество на участок без построек

Как провести электричество на участок без построек

Вряд ли получится использовать участок по прямому назначению без подведенных к нему коммуникаций. И первое, что понадобится владельцу — это электричество. Провести электричество на участок без построек тоже можно. Такая процедура требует внимательного подхода, так как предполагает монтаж сетей, выполнение ряда проектных работ и согласований. Владельцу земли придется учесть нагрузку на сети, исходя из прогнозируемых потребностей потребления и иные технические моменты.

Отсутствие построек на участке не будет являться причиной для отказа в проведении электричества. Однако согласование проекта и технических условий считаются обязательными.

Правовое регулирование

При проведении электричества на территорию собственного участка, нужно руководствоваться действующим законодательством РФ. Так, среди основных норм, которые нужно учесть:

  • Федеральный закон № 35-ФЗ от 26 марта 2003 г. «Об электроэнергетике» определяет основополагающие вопросы. В статье 26 закона говорится об условиях доступа к электрическим сетям, присоединению к ним;
  • Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861 устанавливает правила подключения новых абонентов к электрическим сетям.

Также нужно руководствоваться техническими нормами и стандартами, которые определяют конкретные условия подключения в каждом определенном случае.

Что нужно для проведения электричества

Для того чтобы провести электрические коммуникации к собственному участку, нужно выполнить ряд действий в следующем порядке:

  1. Визуально отыскать близлежащую электросеть. Лучше всего, если это будет сеть в 380 вольт, которая выглядит как 4 проводника на столбах. Если же подобная линия не обнаружена, то рядом возможно расположение сети в 6 Кв, которая выглядит, как 3 проводника на более «солидных» столбах.
  2. Определить владельца электросети. В первую очередь, об этом стоит спросить у соседей, особенно у тех, кто в последнее время занимался аналогичным вопросом.
  3. Обратиться в эту организацию и подать заявление на подключение.
  4. Заключить с организацией договор на обслуживание.

Найти нужную информацию можно в интернете. Поиск осуществлять лучше по адресу, где располагается земельный участок, что поможет найти организацию, занимающуюся сбытом электроэнергии на определённой территории.

Каждый участок обслуживается одной компанией. Сложности могут возникнуть только тогда, когда надел располагается на границе районов обслуживания двух фирм-поставщиков электричества. В таком случае нужно обращаться в ту организацию, столб которой находится ближе.

При подаче заявки нужно выяснить, имеются ли технические условия для подключения. Уточнить информацию можно только в организации, которая будет заниматься сбытом электроэнергии.

Требуемые документы

После определения фирмы, занимающейся поставкой электричества, нужно взять в ней перечень документов, требуемых для подачи заявки. В каждом отдельном случае конкретный пакет может отличаться, но чаще всего он состоит из:

  • заявки. Чаще всего оформляется по представленному образцу;
  • копии документа, определяющего личность заявителя. Чаще всего используется паспорт;
  • правоустанавливающих документов на участок, например, выписки из ЕГРН и т. д.;
  • копии ИНН;
  • перечня планируемых энергопотребляемых устройств;
  • расчёта предполагаемой нагрузки;
  • плана участка и строений, на котором будет находиться расположение столбов электросети.

Лучше всего, если расчёт и план будут составляться проверенными специалистами, так как такая работа требует профессионального подхода.

Направить документы можно почтой или передать их лично. Ответ должен быть направлен заявителю в срок, не превышающий 30 дней.

Содержание ответа на заявку о подключении

В случае положительного решения, в ответе будут содержаться два экземпляра договора, а также технические условия подключения.

Договор обязательно должен содержать срок для выполнения работ. Максимальный составляет полгода, чаще всего он и прописывается в присланных экземплярах. Однако реальный срок зависит от того, насколько близко располагаются линии электропередач. Если тянуть электричество придется в черте города, а расстояние составляет до 300, а в сельской местности до 500 метров, то сложностей не возникнет.

По окончании полугода заявитель вправе обращаться в компанию с претензиями, а также в соответствующие органы с жалобами. Если расстояние большое, можно попробовать подождать ещё, так как отсутствие результата может быть вызвано техническими трудностями. Однако, никто не обязан ждать дополнительное время сверх установленного периода.

Стоимость подключения

Стоимость подключенияОдин из самых популярных вопросов от потенциальных потребителей касается стоимости подключения к электросети. Руководствуясь Постановлением Правительства № 129 от 2011 года, если расстояние составляет до 300 метров в городе и до 500 в сельской местности, а потребляемая мощность будет до 15 Квт, то цена составит всего 550 рублей.

В ситуациях, когда расстояние или мощность превышают установленные параметры, расценки существенно возрастут, так как будут рассчитываться по коммерческим меркам. Например, в Московской области за каждый Квт нужно будет заплатить дополнительно около 10000 рублей, то есть за 20 Квт придется оплачивать около 200000 рублей.

Перед покупкой участка рекомендуется обратить внимание, как далеко располагается точка подключения. Если более установленного расстояния в 300 или 500 метров, то нужно сразу посчитать примерные расходы на подведение коммуникаций, в том числе и электричество.

Если компания требует дополнительных взносов на выполнение работ, когда расстояние и мощность соответствуют нормам, оплачивать это не нужно, как бы организация не обосновывала свои расходы. Стоимость должна составлять 550 рублей и не более.

Дальнейшие действия для подключения к электричеству

После получения разрешения и технических условий, необходимо подготовить проект электрификации. Сделать его можно и самостоятельно, но при отсутствии специальных технических знаний сделать это будет проблематично. Рекомендуется обратиться к специалисту или заказать его в ресурсоснабжающей фирме, которая осуществляет выполнение соответствующих работ.

Фактическое подключение также может быть осуществлено специалистами. Нужно будет установить счётчик на специальном столбе. А подключение к сети произведут сотрудники ресурсоснабжающей фирмы, которые также опломбируют счётчик и составят акт о подключении нового абонента к сети.

Отказ в подключении и дальнейшие действия

Отказ в подключении к сети может быть предоставлен по следующим причинам:

  • подан не полный пакет документов;
  • план и перечень составлены неверно;
  • документы поданы в компанию, обслуживающую не заявленную территорию, а другую;
  • отсутствует техническая возможность.

В случае отказа можно устранить причины отрицательного решения или обратиться в суд с заявлением об обжаловании действий или бездействия организации.

Подключение участка без построек к электрической сети реализуется точно так же, как и подключение надела со строениями. Необходимо выполнить ряд последовательных действий, а также выявить и обеспечить техническую возможность. Стоимость подключения, если не превышены установленные нормы, будет составлять всего 550 рублей, но при превышении расстояния потребуется оплатить дополнительно каждую единицу потенциально потребляемой мощности и дополнительное расстояние для подключения.

Подробнее
Право пользования жилым помещением по завещательному отказу

Пользование жилым помещением, предоставленным по завещательному отказу

Прописка в квартире была и остается не только желанным штампом в документе, но и, согласно ст. 5 Закона РФ № 5242-1, за некоторым исключением является обязательной, даже если она временная. Однако закон говорит о том, что имея регистрацию, пользоваться жильем можно только до момента, пока его владелец не лишит такого права прописанного жильца. Но не во всех случаях потребуется согласие собственника жилья, чтобы на законных основаниях проживать в его помещении. При наличии специального условия, указанного в завещании, можно получить право пользования жилым помещением по завещательному отказу на какое-то время, а иногда и на всю жизнь.


Такая процедура реализуется по воле наследодателя и позволяет конкретному лицу законно жить в квартире или доме. Препятствование в реализации такого права со стороны наследника может повлечь серьезное правовое последствие — лишение его наследства. Гражданин также вправе требовать, чтобы его беспрепятственно пропускали в жилье и может обращаться в гос. органы или суд для своей защиты, если указанное право будет кем-то нарушено.

Понятие

ПонятиеСвобода завещания — это один из основных принципов наследственного права. Гражданин может самостоятельно определить судьбу своей собственности, то есть передавать её любым лицам, а также накладывать определённые ограничения на последующее ее использование. Одним из видов таких ограничений выступает завещательный отказ, который также именуется легатом.

Суть процедуры заключается в том, что наследодатель может возложить на наследника (одного или сразу нескольких) определённые обязанности (за счет наследства), если они желают получить часть или полностью наследственную массу. То есть претенденты получат свою долю только при выполнении требования завещателя.

Завещательный отказ не должен противоречить законодательству. Нельзя возлагать на человека выполнение действий, которые идут вразрез с правовыми нормами.

Понятие легата (завещательного отказа) содержится в статье 1137 ГК РФ. Здесь речь идет о передаче третьим лицам определённых прав на входящие в наследство объекты. Например, это может быть передача части собственности или обеспечение возможности проживания в квартире, которая входит в состав наследства.

Порядок возложения обязанности

Легат должен быть зафиксирован правильно. Устное распоряжение или даже письмо наследодателя не будут иметь никакого значения, так как законом чётко определён порядок действий в таких случаях. Для того, чтобы завещание с условием имело законную силу наследодателю нужно выполнить обязательные действия:

  1. Составить завещание, которое будет содержать условие о легате. Завещание часто ограничивается только отказом. Тогда имущество распределяется в порядке установленной законом очерёдности.
  2. Заверить завещание должным образом. По общему правилу, заверение проводится у нотариуса, а также у лиц, выполняющих нотариальные функции в определённых ситуациях, например, у главврача, начальника экспедиции, начальника исправительного учреждения и так далее.

Если требование не противоречит законодательству, то становится обязательным для претендента, желающего получить долю в наследстве. При этом каждый наследник должен понимать, что отказ выполнить условие, указанное в завещании, не приведёт ни к чему хорошему. Он просто лишит прав на наследство и обжаловать это будет невозможно.

Завещание с завещательным отказом (на право пользования жилым помещением):

alt: Завещание с завещательным отказом (на право пользования жилым помещением)

Исполнение

Завещательный отказ не подлежит исполнению, если после оплаты расходов на сохранение имущества, а также вызванных смертью наследодателя средств будет недостаточно для его реализации. Завещательный отказ реализуется только за счёт стоимости наследственной массы. Также до его исполнения должна быть выделена обязательная доля (статьи 1174 и 1138 ГК РФ).

Право пользования помещением может быть предоставлено лицу, в пользу которого составлялся отказ, без существенных расходов. Наследники не должны чинить для этого препятствий.

Если легат возлагается сразу на нескольких наследников, они становятся солидарными должниками. На практике чаще это возможно, если квартира или дом завещается нескольким гражданам, на которых возлагается обязанность по обеспечению права проживания в помещении другого лица.

Получение завещательного отказа

Получить легат можно у нотариуса, который ведёт наследственное дело. Он предоставляется после подачи заявления претендентом. Действующие правила не определяют чёткой формы заявления, оно может быть составлено свободно, главное, чтобы отслеживалось желание на его принятие.

Гражданин может воспользоваться правом на его принятие в течение трёх лет с момента открытия дела (пункт 4 статьи 1137 ГК РФ).

Статья 1137 ГК РФ, пункт 4

Практическая реализация

Если суть данной процедуры заключалась в предоставлении гражданину права на проживание в жилом помещении, наследниками должна быть проведена регистрация объекта в свою собственность. Объект с момента регистрации будет находиться под обременением. Любой, получивший выписку из ЕГРН, увидит сведения о таком ограничении.

Если квартира будет продана или подарена, то отказополучатель сохранит своё право на проживание. Никто не вправе препятствовать ему в реализации этой возможности, а если это произойдёт, то он может защищать себя любым доступным, а главное законным способом, в том числе обращаться в суд.

Завещательный отказ (в данном случае предоставление права пользования жильем) предполагает возложение на наследника обязанности за счёт и относительно одного из объектов наследственной массы. Легат бывает бессрочным либо устанавливается на определённый период времени. Его реализация обязательна, иначе наследник может лишиться своего права на наследство.

Подробнее
Наследование неимущественных прав

Порядок наследования личных неимущественных прав

Наследство для большинства людей представляется как осязаемое и доступное имущество, как правило, облаченное в материальную форму. Несомненно, такие объекты чаще всего передаются претендентам в составе наследства. Но закон не ограничивает возможность формирования наследственной массы только материальными объектами. К примеру, права авторов произведений также могут быть частью наследства. Однако порядок наследования личных неимущественных прав имеет свои особенности.

На первый взгляд, неимущественные права и вовсе не могут быть переданы правопреемникам, так как неразрывно связаны с личностью. Но не всё так просто. Закон защитил права наследников авторов, пусть и с некоторыми оговорками.

Понятие личных неимущественных прав

Понятие личных неимущественных прав Под личными неимущественными правами понимают те, что неразрывно связаны с личностью и не имеют экономического обоснования. Среди самых простых примеров можно привести право на жизнь, имя и так далее. Однако есть и иные права, относящиеся к данной категории.

Некоторые личные неимущественные права неразрывно связаны с имущественными. Вернее, их использование может привести к получению прибыли. Например, публикация произведения впоследствии приводит к возникновению права на получение вознаграждение.

Отличить личные неимущественные от других можно на основании некоторых признаков:

  1. индивидуальность, то есть связь с личностью;
  2. отсутствие прямого экономического содержания. Оно может появляться впоследствии, но изначально не возникает;
  3. невозможность прямой передачи иным лицам;
  4. особенный порядок возникновения. Большая часть появляется с рождением.

По общему правилу наследование таких прав невозможно, так как отделить их от личности нельзя. Но практика показывает, что некоторая часть всё же может передаваться претендентам. Это касается того объема и содержания прав, который впоследствии может быть связан с получением прибыли или иных благ. Например, право на публикацию произведения.

Какие неимущественные права передаются по наследству?

Не все права такого типа могут быть переданы в порядке наследования или иным способом. Например, право на имя, жизнь, свободу выражения есть у всех, и они не могут реализовываться и отделяться от человека.

Однако есть возможность передать права, связанные с авторством, на следующие объекты:

  • произведения литературного характера;
  • сценарии или музыкальные произведения;
  • хореографические постановки;
  • живопись, скульптуры, любые рисунки, изображения;
  • фотографии;
  • компьютерные программы;
  • архитектурные объекты;
  • иные авторские объекты.

Наследники смогут получить права, которые будут возникать в связи с обладанием такими объектами, например, финансовая прибыль от их публикации (реализации). Правопреемник может продать компьютерную программу, и автором будет числиться наследодатель, а вот средства уже сможет получить наследник.

Особенности наследования

Наследованию подлежат те неимущественные права, которые связаны с авторской деятельностью. Но это утверждение не стоит рассматривать прямо. Правопреемник не станет автором от того, что его предок был им, но он сможет определенным образом распоряжаться произведением.

Есть некоторые особенности, которые присущи передаче таких прав от одного лица другому:

  1. владение произведением или иным результатом творческого труда может быть передано наследникам;
  2. претенденты на такие объекты не становятся полноценными собственниками, но могут получать экономическую выгоду, возникающую впоследствии;
  3. передача может быть осуществлена как по закону, так и по завещанию;
  4. интеллектуальная собственность не может быть разделена, но получаемые впоследствии отчисления могут делиться между разными лицами.

Автор произведения может издать запрет на публикацию его произведений после смерти. Тогда наследники не смогут обнародовать его и, соответственно, получать выгоду. В течение семидесяти лет после смерти автора, его имя обязательно должно быть указано при любой публикации его творения, даже если она осуществляется частично.

Закон не позволяет делить произведение между претендентами, например, отдать одну главу книги первому сыну, вторую – следующему, третью – супруге и так далее. Произведение выступает как неделимый объект.

Разрешение споров

Очерёдность наследования — это один из главных принципов наследственного права. Сначала в равных долях имущество делится между всеми наследниками первой очереди, если они отсутствуют, то второй и так далее. Также наследственная масса может быть передана по завещанию, тогда и порядок распределения может быть иным.

Порядок для передачи неимущественных прав точно такой же, как и при наследовании иного имущества. В самой процедуре не будет никакой разницы. Споры между претендентами также возникают и решаются в общем порядке.

На практике, разногласия между разными наследниками, а также третьими лицами, изначально не включенными в число претендентов, возникают по представленным основаниям:

  • один из наследников указывает на недействительность завещания или на тот факт, что оно составлялось под угрозами или обманом;
  • авторство наследодателя оспаривается третьими лицами;
  • есть основания полагать, что в момент написания завещания лицо находилось под воздействием алкоголя, наркотиков или было недееспособным по другой причине;
  • наследник признаётся недостойным.

Конфликты разрешает только суд. Никакого отдельного органа для решения таких проблем нет, а среди многообразия судебной системы выбирается именно суд общей юрисдикции. Заявитель должен будет доказать свою позицию на основании документов, свидетельских показаний и так далее.

Касательно неимущественных прав, чаще всего споры возникают из-за авторства.

Например, другое лицо указывает, что произведение было создано именно им, а не наследодателем, поэтому он не может передавать права на него своим правопреемникам. При таких обстоятельствах нужно будет доказать в судебном порядке свои доводы, например, представить результат экспертизы, указывающей на факт более раннего возникновения чертежа предмета или рукописи у претендента на авторство.

Реализация неимущественных прав после оформления наследства

Основная особенность наследования таких объектов заключается не в процедуре оформления, а в последующем применении. Наследник не занимает место автора произведения, так как авторство неразрывно связано с личностью и отделено быть не может. Лицо получает те права, которые возникли бы у автора в результате публикации или иной реализации произведения, в первую очередь — прибыль.

Фактически, передаётся по наследству не само неимущественное право, а финансовая выгода, которая возникает от публикации или иной реализации произведения.

Правопреемники не получают выгоду в момент получения наследства, в отличие от наследования иных объектов. Прибыль может и не возникнуть вовсе, если произведение или изобретение останется невостребованным.

Оценить стоимость такого наследства также невозможно, так как изначально неясно, какую возможную прибыль принесёт публикация или реализация произведения.

Наследование неимущественных прав по общему правилу невозможно. Наследники могут получить лишь права на авторские произведения, изобретения и иные результаты творческого и научного труда. Это не ставит их на место создателя, но позволит получать прибыль от таких объектов в полной мере.

Подробнее
Наследство ребенку от первого брака

Имеет ли право на наследство ребенок от первого брака?

С законом не поспоришь, особенно, когда речь идет о детях. Наследственные права детей законодатель сохраняет вне зависимости от семейного положения их родителей. Поэтому наследство ребенку от первого брака положено на общих основаниях, как и детям, рожденным в последующем действующем браке и проживающим в семье с родителями. То есть закон не разграничивает, в каком браке потомки были рождены, действующем или расторгнутом.

Несмотря на то, что правовые нормы устанавливают четко очерёдность наследования, вопросы внебрачных и оставленных в другой семье детей вызывают не только споры о порядке их наследования, но и судебные тяжбы.

Что говорит закон?

Сын и дочь относятся к первой очереди наследования, это прописано положениями ст. 1142 Гражданского кодекса РФ. При этом по закону нет ограничений для наследования детьми имущества в зависимости от наличия между родителями действующего брака. Дети, рождённые от предыдущих супругов, а также вне брака будут иметь равные с другими права.

Законодательство некоторых европейских стран, например, Франции, до сих пор ограничивает в правах детей, рождённых вне брака. Они находятся в более «дальней» очереди, чем рождённые в законном браке. В России такого ограничения нет еще с Советских времён.

При определении прав на наследство по закону учитывается только факт родства. В данном случае отцовства или материнства. Если родитель указан в свидетельстве, то дополнительное доказывание не потребуется, в противном случае отдельное установление родства возможно в судебном порядке, на основании различных доказательств.

Наследниками признаются как достигшие совершеннолетия сын или дочь, так и возрастом менее восемнадцати лет. Важен лишь факт отцовства или материнства, всё остальное не имеет значения, если только наследник не исключён из наследования вовсе.

Особенности наследования внебрачных детей

Особенности наследования внебрачных детейОсновная сложность возникает тогда, когда при жизни наследодатель не признал своих внебрачных детей. Несмотря на то, что факт брака родителей не имеет значения, важную роль имеет именно факт родительства.

Чаще всего проблема возникает с установлением отцовства, так как в подавляющем большинстве случаев мать как минимум указана в свидетельстве о рождении (на практике бывают случаи, когда мать неизвестна, например, если ребенок был «подброшен», но это случается реже). Отцовство в таком случае устанавливается двумя способами:

  1. через признание отца в добровольном порядке при жизни;
  2. в судебном порядке.

Установить отцовство через суд можно как при жизни, так и после смерти родителя. При жизни вопрос решается в исковом порядке. Родитель может признать иск или попытаться оспорить требования, заявленные в нем. А истец (совершеннолетний, или законный представитель несовершеннолетнего ребенка) предоставляет доказательства, например, свидетельские показания, совместные фотографии родителей и так далее, подтверждающие отцовство.

Суд вправе назначить и экспертизу. При жизни отца трудностей, как правило, с этим не возникает. Если иск подаётся уже после смерти родителя, то процедура возможна только после эксгумации. Суд может по ходатайству назначить такую процедуру, и подобная экспертиза проводится для устранения заявленных сторонами в суде противоречивых фактов.

Завещательный порядок

Гражданин вправе оформить завещание и определить наследников самостоятельно. Перечень претендентов может включать любых лиц, даже не являющихся родственниками.

Это значит, что наследодатель может и вовсе лишить наследства своих детей. Но в данном случае нужно учитывать правило обязательной доли. На неё претендуют кроме нетрудоспособных родителей, супруга и иждивенцев, дети (несовершеннолетние, нетрудоспособные, достигшие совершеннолетия), которые в законном порядке могли бы претендовать на наследство. Размер такой доли составляет половину от того имущества, которое они могли бы получить по закону.

Лишение детей наследственных прав

Завещатель может самостоятельно лишить взрослых трудоспособных детей наследства, если не укажет их в тексте своего распоряжения.

Не имеют прав на имущество умершего также лица, признанные недостойными наследниками. К такой категории относят граждан:

  • совершивших умышленное преступление против умершего или иных претендентов на имущество;
  • препятствовавших исполнению воли умершего касательно судьбы его имущества.

Один момент касается его детей. Так, если наследодатель нуждался в особом уходе, а дети полностью игнорировали этот момент, не принимали никакого участия в осуществлении помощи и уходе или не выплачивали алименты, то могут лишиться своих прав на наследство. Происходит такая процедура в судебном порядке.

Права бывшей супруги

Права бывшей супругиПолучить наследство от умершего бывшего мужа невозможно. Бывшая супруга не имеет никаких прав, если только не указана в завещании.

Совместные же потомки таких граждан будут иметь право наследовать как за отцом, так и за матерью. Если сын или дочь несовершеннолетние, то бывшая супруга будет отвечать за наследственную массу, полученную сыном или дочерью. Но она сможет реализовывать объекты только с согласия органа опеки и попечительства и только пока дети не достигли совершеннолетия.

Порядок оформления наследства

Сын или дочь оформляют процедуру точно так же, как и прочие наследники. Если они являются несовершеннолетними, то принятие осуществляется через законных представителей, например, второго родителя.

Наследнику следует выполнить действия, порядок которых установлен действующим законодательством:

  1. собрать документы, подтверждающие родство, а также иные документы, например, на наследуемые объекты;
  2. обратиться к нотариусу, написать заявление о вступлении в наследство и предоставить необходимый имеющийся пакет документов;
  3. через полгода с момента открытия наследства можно получить свидетельство.

Если факт отцовства не установлен документально, то сначала сын или дочь должны обратиться в суд с заявлением об установлении данного факта. Можно сразу подать в суд иск с требованием не только установить отцовство, но и признать наследственные права. Ответчиками в этом случае будут выступать прочие наследники.

Требуемые документы

К заявлению о вступлении в права нужно приложить документы, подтверждающие позицию заявителя:

  • о личности, то есть тот документ, который укажет нотариусу, кто именно подаёт заявление. Чаще всего это паспорт. Родители несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, предоставляют их свидетельства о рождении и свой документ;
  • свидетельство о рождении, которое укажет на родственную связь с умершим. Если данный факт устанавливался в судебном порядке, то определяется это на основании предоставленного судебного акта;
  • документы на объекты, которые входят в наследственную массу.

Если нужно будет подать что-то из документов дополнительно, то нотариус укажет на это и предоставит претендентам необходимый перечень. Дополнительные документы могут быть донесены лишь до момента окончания полугода со дня открытия дела.

Законодатель установил, что правами на наследство обладают, в числе прочих наследников первой очереди, сын или дочь от предыдущих браков, а также и вовсе рождённые вне брака дети. Наличие брачных отношений между родителями никак не влияет на права их детей. Оформляется процедура в общем порядке, который зависит от ряда факторов, в том числе от наличия или отсутствия завещания, иных претендентов, наследственной массы.

Подробнее
Является ли прописка основанием для наследования

Влияет ли прописка на право наследования и является ли основанием на наследство?

Прописка в жилье при обычных обстоятельствах дает возможность реализовать некоторый объем имущественных прав для пользователя помещением. Но когда речь заходит о наследовании, здесь ситуация приобретает другую правовую окраску. При оформлении наследственных прав многих интересует момент, является ли прописка основанием для наследования.

По общему правилу – нет, основания возникают только в случае наличия родственных связей или завещания, но если разобраться глубже, то найти основания для возникновения таких прав все же можно, но лишь в ограниченных случаях.

Фактическое принятие

Фактическое принятиеВступление в наследство подразумевает подготовку и подачу заявления нотариусу. Гражданин фактически заявляет о своём праве, после чего нотариус осуществляет действия по распределению имущества умершего между претендентами.

Закон содержит и иной порядок, а именно фактическое принятие наследства. Он основывается на следующих принципах:

  • если речь идёт о недвижимости, то лицо должно проживать по адресу наследуемого объекта до момента открытия наследства и продолжить проживание после;
  • лицо должно совершить действия, которые говорят о фактическом принятии наследства, например, продолжать оплату коммунальных платежей, налогов, сделать ремонт и так далее;
  • наличие регистрации по адресу будет дополнительным плюсом, который будет на руку лицу при наличии спора между разными наследниками.

Если прочие претенденты оформят своё право через нотариуса, то наличие регистрации не будет преимуществом гражданина. Однако если они будут пытаться заявить о том, что также фактически приняли имущество, то регистрация послужит дополнительным доказательством своей позиции.

Фактическое принятие доказывается через суд. Подать заявление можно после окончания срока ведения наследственного дела, а до этого момента можно воспользоваться общим порядком.

Прописка будет служить лишь дополнительным основанием для принятия наследства, но при этом гражданин должен являться наследником любой очереди или быть вписанным в завещание. В противном случае прав на объект он не получит.

Обязательная доля

Законодатель предусмотрел ситуации, когда наследственные права могут получить лица, которые не включены ни в одну из очередей, то есть не являются родственниками умершего. К ним относят иждивенцев, являющихся нетрудоспособными, которые проживали совместно с наследодателем.

Также на обязательную долю могут претендовать:

  • дети, которые не достигли совершеннолетия;
  • взрослые, но нетрудоспособные дети;
  • родители пенсионного возраста, а также нетрудоспособные по иным основаниям;
  • нетрудоспособный супруг. Право получает только супруг от действующего брака, предыдущие не могут рассчитывать на вступление.

Важное условие в том, что такие лица, в том числе и прочие иждивенцы, должны полностью или в большей части находиться на содержании умершего. Его доход должен быть для них существенным, даже если они имеют свой собственный.

Факт иждивения доказывается на основании комплекса обстоятельств. Регистрация совместно с наследодателем будет дополнительным и существенным плюсом, но одного этого факта будет недостаточно.

Лица, которые будут признаны иждивенцами, смогут претендовать на имущество в размере половины от того, что могли бы получить в порядке наследования. Если речь идёт об иждивенцах, которые не являются родственниками (в соответствии со статьёй 1148 ГК РФ), то они наследуют наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследству. Но в таком случае они должны проживать с умершим не менее года до его кончины.

Временная регистрация

Временная регистрацияВременная регистрация будет менее весомым доказательством, но её также можно использовать в судебном процессе. Фактическое проживание может быть обосновано не только наличием регистрации, но и иными факторами, например, свидетельскими показаниями.

Вступить в наследство можно и при полном отсутствии регистрации. Фактическое проживание может быть не связано с пропиской, однако, доказать свою позицию будет сложнее.

Прописка может быть основанием для получения наследства только в совокупности с иными факторами, к которым относят финансовую зависимость и, как следствие, нахождение на иждивении умершего, фактическое проживание с ним, а также принятие наследства, осуществление ухода за ним и несение расходов на содержание наследства. Сам по себе факт регистрации в жилье не будет иметь никакого значения, так как не наделяет лицо полным набором имущественных прав.

Подробнее

Другие статьи по теме

Оставить комментарий

Adblock
detector